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北大法律評論 第六捲 第二輯

簡體網頁||繁體網頁
王斯曼 作者
北京大學
譯者
2005-6 出版日期
404 頁數
36.00元 價格
北大法律評論 叢書系列
9787301090084 圖書編碼

北大法律評論 第六捲 第二輯 在線電子書 圖書標籤: 法律   


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北大法律評論 第六捲 第二輯 在線電子書 用戶評價

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陳興良老師的第一篇文章讀來有一種失落。

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北大法律評論 第六捲 第二輯 在線電子書 著者簡介


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北大法律評論 第六捲 第二輯 在線電子書 圖書描述

本輯主題研討:死刑問題。自貝卡裏亞以降,死刑存廢的論爭一直是各種社會心理與價值判斷之間激烈交鋒的場所。而當死刑存廢問題在一個國傢成為矛盾的焦點時,幾乎必定是這個國傢的製度與社會觀念同人權保障等新興訴求在新舊交疊之際産生瞭衝突。21世紀初葉的中國,正是處在瞭這樣一個關節點上。於是一些與死刑相關的刑事案件受到社會輿論的空前關注,決策者應對公眾輿論挑戰的過程,也許就醞釀著即將到來的巨大變革。這正是我們將站在這個領域最前沿的學者的聲音作為本輯主題研討內容的原因。作為一個不僅僅限於智識領域的社會問題,死刑問題的根本解決取決於學者、民眾與決策者在法律、道德、社會情感以及政治生活等領域裏的多重博弈,最後達緻一個結構復雜的均衡狀態。本輯收錄的死刑專輯五篇文章揭示齣研究這個復雜結構所可能展開的更為豐富和多元化的思路。

陳興良《關於死刑的通信》以書信體的形式展現瞭專業學者與一個普通公民在死刑問題上的對話與交流。人道與寬容是這篇文章的基調。作者認為死刑的真正廢除有賴於政治傢的決策,而後者則常常掣肘於民意,因此需要通過宣揚和培育社會寬容來淡化乃至祛除一般民眾的復仇心理。該文的有趣之處。不僅在於書信體的寫作方式本身,更在於這一次並非是將學者理想賦予虛擬的波斯人,而是來源於一位中國公民的真實來信。這就使得作者的闡述具有瞭堅實的附著,也成為知識分子在專業話題上參與和影響公眾輿論的一次個人實踐。

陳興良的另一篇文章《受雇傭為他人運輸毒品犯罪的死刑裁量研究》雖然同樣源起於一封死囚的來信,但是更具體地著眼於兩個具體案例,通過分析裁判理由,對於受雇為他人運輸毒品犯罪的死刑適用提煉齣相應的裁判規則。不是單獨研究規範或案件,而是從法院公開的司法判決書齣發,對所涉及到的相應罪名進行“判例刑法學”研究,是作者近年來值得關注的學術動嚮,也是我們收錄這篇文章的原因之一。此外,文中由毒品案件的死刑適用延伸到死刑復核權上收至最高人民法院的論證,在當下極具現實意義。

梁根林的《中國死刑控製論綱》立足於當下具體國情和犯罪態勢的現實製約,從十個方麵就我國死刑控製的路徑選擇和製度建構進行瞭係統的設計。盡管主題和結構使得文章以一種宏大敘事的麵目齣現,但是作者在把握宏大藍圖的思路與細緻的技術論證之間張力上的深厚學術素養,使得該文的內容堅實有力。論文中隨處可見作者在具體製度設計上的良苦用心:在縮小死刑適用範圍方麵,提齣“規限、轉讓、廢止”死刑罪名的三種解決途徑;製定具有操作性的死刑案件量刑指南;以及對刑罰結構與刑罰環境趨輕的深入分析等等。

周光權的《死刑的司法限製》的視角切近更為具體的微觀層麵,以司法實踐中適用死刑幾率最大的犯罪為研究對象,尋求限製死刑適用的具體司法措施。目前死刑適用率最高的犯罪當屬故意殺人罪、搶劫罪和故意傷害罪,其是否適用死刑,很大程度上取決於有無傷亡結果的齣現。文章以此為切入點,就限製相應犯罪的死刑司法適用問題加以分析,批駁瞭實務中一旦有被害人死亡,就需要有人“償命”的習慣性思維和做法,展示齣一種在現行刑法規定趨重的條件下限縮死刑適用可能性的務實態度。

汪明亮的《死刑量刑法理學模式與社會學模式》提齣兩種死刑量刑模式:一種是所謂的法理學模式,係指嚴格依照刑法條文規定,對已有的可能判處死刑的犯罪事實加以判定,並據此作齣死刑裁量的過程;二是死刑裁量的社會學模式,係指在刑法條文規定之外的可能判處死刑案件的社會結構對刑罰裁量産生影響的過程。文章指齣,死刑量刑之社會學模式是導緻“同罪異罰”、量刑不平等的原因,進而提齣避免該社會學模式發生作用的具體途徑。盡管對於死刑問題中所蘊含的社會因素能否予以簡單的價值判斷以及作者的社會學分析模式是否規範,可能見仁見智,但是在過往以哲學探討為主的死刑存廢問題研究之外,拓展齣新的視角和研究路徑,作者的探索和努力是值得嘉許的。

除瞭死刑專題的討論,本輯還收錄瞭一篇犯罪學論文:劉廣三和單天水的《犯罪是一種評價》。該文鮮明地提齣“犯罪是一種評價”的命題,從國傢、社會以及犯罪學學者三種評價主體的角度展開,分彆對各個主體內容的評價共性和個性予以評述。該文的視野寬闊,思路清晰,一定程度上推進瞭我國犯罪學理論在價值論方麵的研究進程。 孫斯坦的名字在中國學界已經不陌生瞭,他和另外兩位作者閤作的《法和經濟學的行為學方法》是其編輯的同名著作的導論部分。該文應用行為經濟學的相關原理對傳統法律經濟學的基本假設提齣瞭質疑和挑戰,並試圖建立一種新的法律經濟學研究進路,是行為主義法律經濟學的綱領性論文,也是西方法律經濟學的最新發展。該文同時暗示,法律經濟學流派眾多,方法並非一成不變,在中國學界剛剛引入法律經濟學研究的今天,擴展思路、關注理論發展的前沿動嚮也許是有必要的。

本輯刊載的幾篇思想史和製度史研究的文章,都從某種曆史的演進中發現瞭以往研究忽視的問題,並在此基礎上進行瞭推進。高全喜的《論憲法政治》是作者一個寫作計劃中的先導部分,通過對西方思想史的梳理,試圖找到一條有彆於日常政治的憲法政治的理論路徑。作者特彆對比分析瞭施米特與阿剋曼德憲法政治思想,認為兩者之間存在著某種異麯同工之妙。當然,梳理思想史並非最終目的,作者的旨趣在於中國的憲法問題,希望藉由這種思想為我們提供一種可資藉鑒的新視角。

張韆帆的《從管製到自由》考察瞭英美國傢處理流浪乞討問題的曆史經驗以及遷徙權的憲法保障在美國的曆史演進,得齣結論:遷徙權是市場經濟和人權意識發展到一定程度的必然産物。在法製統一的國傢裏,它是公民權的題中應有之意,應當受到憲法保障。遷徙自由的憲法保障不僅對於市場經濟的發展是必要的,而且也是國傢統一和公民平等的重要體現。顯然,中國問題也是作者思考的立足點所在。

勞東燕的《自由的危機:德國“法治國”的內在機理與運作邏輯》一文則通過梳理德國“法治國”概念的流變,發現“法治國”代錶者國傢結構中將個人主義與國傢目的相統閤的一種努力,它所固有的注定導緻自我毀滅的內在緊張在於:其目標是要促進具體的個人自由和解放,但這種目標卻試圖藉助於抽象的不受限製的國傢權力,依靠國傢的立法性控製和個人的完全服從來實現。作者還對“法治國”與普通法法治進行瞭比較,認為兩者差異的重要根源之一在於雙方為經營自由的事業所憑藉的製度技術,即“法治國”的體係性建構方式與

普通法法治中實踐導嚮的技藝理性。

在上述曆史研究之外,趙西巨的《歐盟法中的司法審查製度:對(歐共體條約)第230條的釋讀》是具體製度研究方麵的優秀之作。文章評述瞭在歐盟司法審查體製中處於核心地位的基於《歐共體條約》第230條的無效行為之訴,著重梳理瞭歐盟法院司法審查權限的範圍,自然人和法人作為非特權申請者在涉及較為廣泛公共利益的無效申請之訴中所麵臨的障礙與睏境以及法院司法審查的依據。作者對歐盟法有過專門的深入研究,筆觸與視角精準細膩,為我們準確理解歐洲司法審查製度的機理提供瞭有價值的參考。

本輯收錄瞭三篇民法和程序法方麵的論文。霍海紅的《證明責任:一個功能的視角》是程序法方麵不可多得之作。文章對證明責任的功能進行瞭係統的梳理和界定,試圖將人們從舉證責任作為提供證據責任這一狹窄的視點中帶齣,從除瞭裁判功能以外的效益功能、批判功能、規則功能以及立法技術功能的角度,全麵且深入地考察瞭證明責任在理念和製度上的價值。該文一個突齣的特色在於主張並充分論證瞭證明責任的實體規範屬性,認為其預置於實體法中而主要通過訴訟程序得以實現,而證明責任同實體規範的關係在於,證明責任的分配使得實體規範的目標在法律技術上能夠得以實現。

丁春艷的《論私法中的優先購買權》對優先購買權作瞭總論性的梳理和分析。文章的梳理工作非常充分,其分析不僅建立在法律基礎之上,而且將司法解釋、行政法規、規章和規範性文件考慮在內,使得論證在十分堅實的基礎上展開。該文最突齣的特點在於其邏輯上的細密和周延,充分考慮瞭各種可能的情形並給齣有說服力的解決方案,作者紮實的理論功底和素養可見一斑。許德風的《論閤同法上信賴利益的概念及對成本費用的損害賠償》在分析

瞭期待利益存在的缺陷之後,討論瞭信賴利益製度。由於信賴利益也存在諸多缺陷,促使作者試圖探索一種新的解決方法。文章指齣,信賴利益與期待利益的核心是淨利潤、成本與費用的支齣兩個要素,並在此基礎上建立瞭自己的關於成本費用損害賠償的理論。該文主要的貢獻在於其對傳統概念的努力超越,在一種新的解決問題思路的背後蘊涵著作者另闢蹊徑的勇氣和智慧。此外,該文提供瞭一個很好的比較法背景,對我國的立法及司法實踐均有參考價值。

本輯惟一一篇評論是趙曉力的《要命的地方:(鞦菊打官司)再解讀》。與以往解說該影片的風格和內容不同,他把電影文本分為5個主題,通過對文本全麵細緻的闡釋,試圖揭示齣颱詞對話中隱含著的易為觀眾所忽略的“微言大義”。《鞦菊打官司》不僅僅是“法律多元”的問題,也不僅僅是“送法下鄉”的問題,它更多錶達瞭對中國鄉土社會中一種原始的生命力觀念的贊頌。現代的國傢法律可以不承認這種生命的本能,但卻不能忽視它的力量。同樣,我們可以不贊成鞦菊,但一定要先理解她的訴求。

北大講壇收錄瞭著名公司法學者約翰·H.法勒(John

H.Farrar)2004年在北京大學法學院進行的演講《尋求比較公司治理恰當的理論視角與方法論》。法勒從社會科學層麵為比較公司治理研究與比較法之間的關係這個根本性難題的解決,提供瞭更為開放的視野。法勒指齣,比較法因過於狹隘和混亂而無法為處於復雜變革時期下的比較公司治理提供一個恰當的方法論上的進路,因此有必要超越法律考察自治規則和慣例。值得注意的是,法勒通過對路徑依賴和全球化現象的分析,得齣全球性的閤同概念和自治規則網絡可能比公司和民族國傢更為重要的結論。比較公司治理的方法論是這個領域研究中最富哲學性和開放性的部分,法勒不僅提供瞭新的視角,還為反思和領悟比較公司治理學術中的曆史偏見及現實發展提供瞭一條新的進路

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